該案在北京互聯(lián)網(wǎng)法院開庭
在公眾號上發(fā)布的一篇大數(shù)據(jù)報告,被他人轉(zhuǎn)載到百度旗下的“百家號”,因認(rèn)為百度百家號侵犯了自己的文章著作權(quán),北京菲林律師事務(wù)所將北京百度網(wǎng)訊科技有限公司起訴至法院。12月4日上午,該案在北京互聯(lián)網(wǎng)法院開庭。本案因涉及利用人工智能、大數(shù)據(jù)生成的文章,是否應(yīng)該受到著作權(quán)法保護(hù),所以備受關(guān)注。庭審中,原告表示,被告侵犯了自己的信息傳播權(quán)、署名權(quán)等著作權(quán)。百度方面則表示,涉案文章是數(shù)據(jù)軟件分析而成的,不是通過勞動創(chuàng)造獲得的,原告對文章沒有著作權(quán)。對此,法律界人士表示,根據(jù)現(xiàn)有法律規(guī)定,受著作權(quán)法保護(hù)的是自然人或者法人,并不包括人工智能。也有法律人士表示,使用人工智能機(jī)器或者工具進(jìn)行創(chuàng)作的作品有沒有著作權(quán),要看人在創(chuàng)作過程中所發(fā)揮的作用。
AI文章遭擅用惹出侵權(quán)官司
2018年9月9日,北京菲林律師事務(wù)所在自己的公眾號上發(fā)表了一篇名為“影視娛樂行業(yè)司法大數(shù)據(jù)分析報告”的文章。菲林律所訴稱,就在文章發(fā)布的第二天,網(wǎng)民“點金圣手”就在百度公司經(jīng)營的內(nèi)容發(fā)布、內(nèi)容變現(xiàn)和粉絲關(guān)系平臺“百家號”上發(fā)布了上述文章,且將文章的署名及收尾段進(jìn)行了刪除。
菲林律師事務(wù)所認(rèn)為,百度公司未經(jīng)許可在其經(jīng)營的百家號平臺上發(fā)布涉案文章,侵害了原告的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)。被告將涉案文章首尾段進(jìn)行刪除,侵害了原告的保護(hù)作品完整權(quán)。被告將署名刪除,侵害了原告的署名權(quán)。被告的侵權(quán)行為對原告造成了經(jīng)濟(jì)損失,因此原告起訴到法院,請求法院判令被告賠禮道歉、消除影響,在百家號平臺上發(fā)布道歉聲明;被告賠償原告1萬元及合理支出560元;案件受理費(fèi)由被告承擔(dān)。
被告辯稱軟件生成文章沒獨(dú)創(chuàng)性
在法庭上,被告百度公司辯稱,涉案文章不具有獨(dú)創(chuàng)性,是采用法律統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析軟件生成的,并非由原告通過自己的勞動創(chuàng)造獲得的,因此不屬于著作權(quán)法的保護(hù)范圍。此外,原告不是本案的適格主體,沒有證據(jù)證明涉案文章是法人作品。原告雖然主張百家號使用了涉案文章,但是其證據(jù)保全的過程不符合相關(guān)法律規(guī)定,缺乏正式的公證文件,故其證據(jù)缺乏真實性和可信性。百家號是信息存儲平臺,被告并未實施侵權(quán)行為,也未侵犯涉案文章保護(hù)作品完整權(quán)。請求法院依法駁回原告全部訴請。
此外,百度方面還稱,在被訴后,百度公司沒有在百家號上發(fā)現(xiàn)該文章,至于該文章是否在百家號上存在過,百度也不得而知。
作品是否受著作權(quán)法保護(hù)成焦點
根據(jù)我國著作權(quán)法規(guī)定,自然人創(chuàng)作的作品適用著作權(quán)法保護(hù)。
庭審中,原被告雙方主要爭議焦點集中在對涉案文章的創(chuàng)作過程持不同觀點,原告表示該文章先是由法律統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析軟件生成,然后經(jīng)過人工加工而成的,屬于著作權(quán)法規(guī)定的“作品”,應(yīng)該受到保護(hù);百度公司則認(rèn)為涉案文章主要是由人工智能生成的,不能獲得著作權(quán)法保護(hù)。
主審法官庭后表示,該案涉及著作權(quán)保護(hù)中一個前沿的問題,即如果作品不是自然人創(chuàng)作,那么該作品是否享有著作權(quán),由誰來享有著作權(quán),是否可以受到著作權(quán)法保護(hù)等,這些都是法院在審理案件時需要去探索和解決的問題。本案未當(dāng)庭宣判。
觀點
人工智能著作權(quán)法律上仍有爭議
知名知識產(chǎn)權(quán)律師、北京中聞律師事務(wù)所律師趙虎認(rèn)為,根據(jù)我國著作權(quán)法的規(guī)定,公民、法人或者其他組織的作品,不論是否發(fā)表,都享有著作權(quán)。從這個規(guī)定來看,享有著作權(quán)的是自然人或者法人,并不包括人工智能,因此可以說人工智能的創(chuàng)造物目前還不能得到著作權(quán)法的保護(hù)。
此外,利用人工智能創(chuàng)造的生成物屬不屬于作品還有爭議,按照著作權(quán)法的相關(guān)規(guī)定,著作權(quán)法所稱的作品是有獨(dú)創(chuàng)性并能以某種有形形式復(fù)制的智力成果。而從目前來看,人工智能的生成物是基于特定的信息自動生成的,很難講這個生成物具有獨(dú)創(chuàng)性屬于作品。另外,“作品創(chuàng)作”主要是人的活動,人工智能顯然不在這個范疇內(nèi),從目前的技術(shù)條件來看,談著作權(quán)還為時尚早。
趙虎表示,在人工智能的著作權(quán)這一話題上,目前國內(nèi)外法律對此爭議很大,假如人工智能有著作權(quán),那著作權(quán)到底屬于誰,是屬于人工智能的技術(shù)開發(fā)者,還是人工智能的操控者?“知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域之前有個著名的案例,一只猴子拿著攝影師的相機(jī)給自己拍了張照片,這張照片的歸屬曾引發(fā)爭議,是屬于猴子、相機(jī)擁有者還是生產(chǎn)者?在我看來,人工智能的著作權(quán)歸屬跟這個案例有相同之處。當(dāng)然,人工智能創(chuàng)作的生成物到底有沒有著作權(quán),應(yīng)該歸誰,還要等法院判決。”
中國政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)中心特約研究員趙占領(lǐng)則表示,人使用人工智能機(jī)器或者工具進(jìn)行創(chuàng)作的作品有沒有著作權(quán),要看人在創(chuàng)作過程中所發(fā)揮的作用。如果人只是輸入一些基礎(chǔ)信息,然后由人工智能生成,那這個人對生成物則不享有著作權(quán),因為這個生成物本身不屬于作品。“完全由計算機(jī)系統(tǒng)生成,在此過程中人不參與,或者只提供基礎(chǔ)信息,則人工智能創(chuàng)作物沒有獨(dú)創(chuàng)性,是不能算作品的。”
趙占領(lǐng)表示,但如果是相對弱一些的人工智能,在創(chuàng)作的過程中需要人有一定的創(chuàng)造性,在這種情況下,這些通過人工智能所創(chuàng)作的創(chuàng)造物,可能就屬于作品,那個使用人工智能工具創(chuàng)作的人就是著作權(quán)人。
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